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企業(yè)使用盜版軟件需要承擔(dān)什么法律責(zé)任
導(dǎo)語;軟件的版權(quán),就相當于一個人的戶口、身份證。它是軟件所有人在完成軟件設(shè)計后,向“國家版權(quán)局計算機軟件登記”部門申請依法認證并核發(fā)的版權(quán)所有證明。一個公司銷售的正版軟件存在兩種版權(quán)所有形式:一種是公司自主產(chǎn)品,版權(quán)所有者為該公司所有;一種是銷售別人的產(chǎn)品,版權(quán)所有者是為該公司提供軟件的公司或個人。如果銷售給您軟件的公司,不能提供以上合法的版權(quán)所有證明,那么,該產(chǎn)品就有盜版軟件之嫌。
企業(yè)使用盜版軟件需要承擔(dān)什么法律責(zé)任?依據(jù)我國《著作權(quán)法》和《關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)使用盜版軟件依據(jù)其商業(yè)使用的具體情形,可以追究企業(yè)的行政責(zé)任、民事責(zé)任和刑事責(zé)任。
一、企業(yè)使用盜版軟件的法律規(guī)定
《關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,解釋中規(guī)定:
計算機軟件用戶未經(jīng)許可或者超過許可范圍商業(yè)使用計算機軟件的,依據(jù)《著作權(quán)法》和《軟件保護條例》的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。這種把法律責(zé)任主體從所有用戶限定為商業(yè)使用用戶的做法,符合我國國情。至此,商業(yè)使用盜版的法律責(zé)任以司法解釋方式明確,成為日后司法實踐的直接依據(jù)。
2001年修訂施行的《著作權(quán)法》第四十七條(2010年修訂版為第四十八條)規(guī)定:
有“未經(jīng)著作權(quán)人許可復(fù)制、發(fā)行”行為的,應(yīng)當根據(jù)情況,承擔(dān)民事責(zé)任;同時損害公共利益的,可以做出責(zé)令停止侵權(quán)行為、沒收、罰款等行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。而2002年施行的《計算機軟件保護條例》第二十四條亦有類似規(guī)定,而且該條例還區(qū)分了合法用戶、善意的非法用戶和惡意的最終用戶三種情形和責(zé)任。
二、企業(yè)使用盜版軟件的法律責(zé)任
(一)行政責(zé)任
根據(jù)我國《行政處罰法》以及2009年修訂施行的《著作權(quán)行政處罰實施辦法》規(guī)定,對侵犯著作權(quán)違法所得數(shù)額(即獲利數(shù)額)二千五百元以上的等情形可進行處罰,可根據(jù)情況責(zé)令盜版用戶承擔(dān)停止侵權(quán),并處正版軟件價格5倍以下的罰款。
(二)民事責(zé)任
《著作權(quán)法》第四十七條第一項、《計算機軟件保護條例》第二十四條第一項和《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十一條的規(guī)定,計算機軟件用戶未經(jīng)許可或者超過許可范圍商業(yè)使用計算機軟件的構(gòu)成侵權(quán),要根據(jù)不同的情況承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
(三)刑事責(zé)任
我國1997年起修定施行的《刑法》第二百一十七條以及最高法、最高檢2004年、2007起先后施行的“關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋一、二”,認為未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行行為構(gòu)成侵犯著作權(quán)的犯罪,并以“復(fù)制品數(shù)量合計在五百張(份)以上的;違法所得數(shù)額在三萬元以上的;非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的”等三種情形構(gòu)筑商業(yè)使用盜版行為犯罪構(gòu)成的底線。
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